12.00.00 Юридические науки
-
Краткое описание
Статья посвящена анализу законодательства об уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Исследуется основные и квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, а так же особенности законодательной техники построения нормы об ответственности за данное преступление. Отмечаются некоторые проблемы квалификации указанного преступления и его отграничения от смежных составов преступлений
-
Правоотношения и правопреемство при наследовании
Краткое описаниеАвторы в статье рассматривают и анализируют различные точки зрения о наследственном правоотношении и о характере универсального правопреемства при наследовании. Возникновение наследственного правоотношения возникает в связи со смертью наследодателя. Наследственное правоотношение возникает по различным основаниям, которые возникают из фактов: открытия наследства, принятия наследства, отказа от наследства, исполнения завещания, наследственной трансмиссии и других правоотношений. Авторы приходят к выводу, что смена наследодателя как субъекта в любом из существующих при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен. В каждом правоотношении наследник воспринимает всю правовую ситуацию наследодателя, то есть в каждом правоотношении к нему перейдут права, являющиеся объектом отношения. Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. При универсальном наследственном правопреемстве права и обязанности переходят к наследнику одним актом, без передачи их первообладателем, причем перешедшие права и обязанности продолжают оцениваться по личности первообладателя. Авторы в заключении делают вывод, что универсальность обозначает переход прав, так и обязанностей наследодателя (кроме тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя) как единого целого, когда наследник не может избирательно принять те или иные права и обязанности, отказавшись от других. Ограничение ответственности наследника по долгам наследодателя размером наследственной массы не изменяет в этом отношении сущности универсального правопреемства
-
Процессуальные отношения прокурора и следователя по уставу уголовного судопроизводства 1864 года
Краткое описаниеСтатья «Процессуальные отношения прокурора и следователя по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.» посвящена исследованию некоторых исторических аспектов уголовно-процессуальных правоотношений прокурора и следователя по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. В ней рассматриваются функции и полномочия прокурора и судебного следователя в сравнении с действующим уголовно- процессуальным законодательством, отмечается преемственность многих положений
-
Язык уголовного судопроизводства: отражает ли это название содержание принципа?
Краткое описаниеВ статье обосновывается что, обозначение в законе уголовно-процессуального принципа о языке производства по уголовному делу (в ст. 18 УПК РФ он называет «Язык уголовного судопроизводства») нельзя признать достаточно точным. Приводятся доводы в пользу изменения названия указанной статьи и обозначения его как «Принцип государственного языка уголовного судопроизводства»
-
Содержание правоотношения застройки
Краткое описаниеСтатья посвящена одной из наиболее спорных категорий юридической науки – содержанию права застройки. В статье исследуется юридическая природа института права застройки (суперфиция). Прослеживаются особенности формирования римской правовой (классической) модели права застройки и восприятия данного института в зарубежном гражданском законодательстве. Отмечается, что одни страны используют классическую римскую модель права застройки, другие - модель "разделенной собственности" на земельный участок и на возведенный на нем объект недвижимости. Дается анализ германской модели наследственного права застройки, на основании которого делается вывод о ее самостоятельности и уникальности. Использование исторического и сравнительно-правового методов исследования позволяет выявить содержательные различия используемых моделей права застройки и специфику их реализации в странах романо-германской системы права и странах СНГ. Исследуются подходы отечественной цивилистической доктрины к построению права застройки и особенности его представления в проекте новой редакции Гражданского кодекса РФ. Констатируется, что проект новой редакции ГК РФ допускает существование двух моделей права застройки: проектной и классической. Критически анализируется проектная модель права застройки в сравнении с его римской и германской правовыми конструкциями, даются рекомендации по ее совершенствованию. Предлагается отказаться от временного права собственности на помещения в здании, построенном на основании договора о праве застройки. Предложено заменить его специфическим вещным правом – «право застройки». Его сущность заключается в праве владения и пользования помещениями здания, построенного в соответствии с договором о праве застройки
-
Краткое описание
Настоящая работа посвящена анализу исторического события – подписания Николаем II Манифеста 15 марта 1917 года об отречении от престола. Рассматривается место, роль и значение отречения российского императора от престола в упадке российской государственности, изменении формы государства, а также влияние на упадок духовности и нравственности российского общества в связи с последовавшими за этим историческими событиями. Используя основы конституционного строя, выделяемые современной наукой конституционного права, авторы провели сравнительный анализ изменений основ конституционного строя Российской Империи, связанные с отречением Николая II от престола. Авторы сознательно приравнивают понятия «основы конституционного строя» и «основы государственного строя» с целью выявления признаков существовавшего государства. В результате проведенного анализа, авторы пришли к выводу о том, что Российской Империи были присущи признаки именно государственного строя, а не конституционного строя, в современном его понимании. Выделяемые авторами признаки важны для применения опыта событий, происходивших в государстве во время правления Николая II для их использования и практической реализации на современном этапе развития государства. Авторы не соглашаются с превалирующей в исторической науке точкой зрения, определяющей Николая II как императора, сохранившего остатки государственности в сложное для Российской Империи время, и сохранившего народ от гибели. Напротив, авторы считают, что именно непоследовательные губительные действия Николая II послужили причиной распада Российской Империи
-
Судебная практика как источник гражданского права
Краткое описаниеСтатья посвящена анализу роли и места судебной практики в системе источников гражданского права. Автор рассматривает дискуссионный вопрос о возможности признания российского права прецедентным; анализирует значение судебной практики в системе источников российского права; приводит позиции специалистов на этот счет и делает собственные выводы. В статье анализируется точка зрения отечественных ученых на вопрос признания судебной практики источником российского права. Автор в рамках научной дискуссии делает вывод о том, что наделение судов функцией правотворчества способствует повышению эффективности совершенствования действующего законодательства. Обоснован вывод о том, что в континентальной правовой семье судебная практика, ранее вообще не считавшаяся источником гражданского права, постепенно стала рассматриваться в качестве производного, вторичного по отношению к гражданскому законодательству источника права. Причина этого заключается в том, что гражданское законодательство в результате усложнения общественных отношений не смогло эффективно справиться с той детализацией правового регулирования, которая требуется в вопросах регламентации имущественных отношений. Автор разграничивает понятия судебной практики и судебного прецедента; делает вывод, что наделение судов правотворческой ролью может способствовать повышению эффективности совершенствования действующей нормативно-правовой базы, а также развитию гражданско-правового регулирования. Сделан итоговый вывод, что судебная практика независимо от форм ее выражения не может быть самостоятельным источником права
-
Краткое описание
В аспекте двойственной природы диспозитивности в судебном юрисдикционном процессе предпринят уровневый анализ правореализационного взаимодействия ее частноправового и публично- правового начал. На основе изучения законодательства установлено, что восприятие диспозитивности на доктринальном уровне как принципа судебного процесса, ограниченного частноправовым аспектом, не соответствует ее двойственной нормативно-правовой природе. Показано, что целостное познание диспозитивности в судебном юрисдикционном процессе возможно при условии ее бинарного восприятия, на основе изучения взаимосвязей ее частноправового и публично-правового начал, обеспечивающих их органичное единство в рамках дуалистического подхода. В статье отмечается, что при всей противоположности интересов сторон судебного процесса их правомочия могут быть реализованы только во взаимодействии друг с другом, которое требует содействия суда в обеспечении реализации их прав на равных началах. Исследованием выявлено, что взаимодействие частноправового и публично- правового начал диспозитивности осуществляется на двух (горизонтальном и вертикальном) уровнях их правореализационных связей. При этом - на горизонтальном уровне взаимодействия имеет место координация сторон судебного процесса между собой, а на вертикальном - субординация взаимодействия сторон с судом. На основе анализа процессуального законодательства выявлены общие, для различных видов судопроизводства, закономерности взаимодействия частноправового и публично-правового начал диспозитивности в судебном юрисдикционном процессе: реализация частноправового начала в лице сторон с необходимостью обусловливает востребованность публично-правового начала диспозитивности в лице суда; реализация публично-правового начала диспозитивности в лице суда с необходимостью обусловливает востребованность частноправового начала диспозитивности в лице стороны судебного процесса
-
Проблемы применения права страны с множественностью правовых систем в международном частном праве
Краткое описаниеВ статье исследуется проблема, возникающая перед правоприменителем в том случае, когда при регулировании частноправовых отношений трансграничного характера, подлежит применению право страны, в которой действуют несколько правовых систем. Рассматривается вопрос о классификации множественности правовых систем, существующих в одном государстве. Вносятся предложения по дополнению положений, содержащихся в ст. 1188 ГК РФ. В частности, предлагается дополнить положения ст. 1188 нормой, позволяющей применять её в любом случае, когда отечественная коллизионная норма отсылает к праву другого государства, и в этом иностранном праве возникают внутренние коллизии, т.е. распространить её действие и на ситуации, кода в рамках одного государства возникают содержательные коллизии, иерархические коллизии, темпоральные коллизии. Таким образом в ст. 1188 ГК РФ можно закрепить правило о том, что в случае, когда отечественная коллизионная норма отсылает к иностранному праву, а в этом иностранном праве имеются внутренние коллизии, они должны быть разрешены, исходя из норм права того государства, куда отослала российская коллизионная норма
-
Истоки и тенденции развития семьи и брака – эволюция семейно-брачных отношений
Краткое описаниетатья посвя ена рассмотрени вол ии института брака истокам и тенден иям ра вития семьи. статье представлен анали семейных отно ений в древнем авилоне в соответствии с аконами аммурапи. емья в Кодексе аммурапи является основой не только хо яйственной, материальной мо и государства, но и его политической стабильности и бе опасности. рава и обя анности супругов не равны, но они вместе, хотя и каждый по-своему, участву т в достижении главной ели супружеского со а – рождения и воспитания детей. Институт брака - один и основных институтов семейного права. статье рассматривается порядок и условия акл чения брака, препятствия к его акл чени на ра личных исторических тапах. Делается правовой анали содержания брачных отно ений. Уделяется внимание вопросу личных и иму ественных отно ений между супругами, родителями и детьми, отно ение к браку как к со иально- кономической сделке и как к добровольному волеи ъявлени деву ки и парня вступить в брак. Рассматрива тся религио ные модели семьи. ходе культурно-исторического ра вития и менялась не только форма семейно- брачных отно ений, но и само содержание тих отно ений, в частности, между мужем и женой. во никновением моногамии то и менение в боль ей степени носило качественный характер. Рассмотрение причин во никновения тех или иных форм брака представляет интерес для культурно- исторического анали а, рассмотрения причин кри иса семьи в настоя ее время